Центральный Дом Знаний - Правовое регулирование наследования

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!



ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Как Вы планируете отдохнуть летом?
Всего ответов: 922

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Форма входа

Логин:
Пароль:

Правовое регулирование наследования

Скачать работу

Правовое регулирование наследования

Введение

Предметом наследования прежде всего является имущество, т.е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе первое место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. «умирают» вместе с ним. Трудно даже представить себе, какой невообразимый хаос внесло бы это в правовые отношения, субъектом которых умерший был при жизни. Прежде всего это крайне неблагоприятно отразилось бы на положение близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и т.д., поскольку бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено. Отказ от наследования привел бы к снижению трудовой и деловой активности, поскольку каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом, чтобы не пустить по миру свою семью и передать в надежные руки успешно начатое им дело. Выход для обеспечения преемственности в правах и обязанностях в конечном счете был бы найден, но для этого в ряде случаев пришлось бы искать какие-то обходные пути, в результате чего законопослушный гражданин вопреки своей воле становился бы нарушителем закона. Отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право, ведь наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. В случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц, для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.

Коренные изменения общественной жизни в нашей стране требуют совершенствования правового регулирования во многих сферах. Союзный и республиканский законы о собственности, а также Основы гражданского законодательства Союза ССР закрепили кардинальные изменения института собственности в нашем гражданском праве, а значит, изменился и институт наследования. Наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути дела одна из сторон собственности, ее производная. Категория собственности указывает на принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на принадлежность его в будущем, после смерти собственника.

Советское наследственное право - это весьма полно разработанный институт, имеющий в своей основе лучшие традиции римского права и, несомненно, заслуживающий сохранения и дальнейшего развития в законодательстве. Но и в условиях действия прежней системы собственности накопились различные проблемы. Закрепленные же теперь в новых законодательных актах изменения права собственности обострили их и поставили новые. Их решение невозможно без переработки ряда положений самого наследственного права.

Цель данной работы это изучение и анализ проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию. Изучение Российского законодательства и Международного правового регулирования, связанного с правом наследования.

Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем наследование по завещанию. Почему? Причин, думаю, несколько. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот порядок распределения имущества после смерти, который установлен соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя. Вторая причина, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все успевают заблаговременно составить завещание. Третья причина - чисто психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за "черту", что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом: с наследованием по закону мы встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.


  1. Теоретический аспект наследственного права

    1. Возникновение и развитие наследственного права

По вопросу о наследовании в литературе содержится изложение различных учений, школ, концепций и т.п. Хотелось бы несколько из них отметить.

Гроций Г. делал вывод, что правовые нормы о наследовании должны соответствовать законам природы, т.е. естественному праву. Монтескье Ш. считал, что естественное право не имеет никакого отношения к законам о наследовании, что нормы права о наследовании устанавливаются обществом сообразно политическим и гражданским законам своей страны. Утилитарная школа (К. Гельвеций, И. Бентам, Д. Милль и др.) в нормах права видела произвольное человеческое установление. Между тем все юридические законы о наследовании, согласно учению этой школы, должны исходить из принципа пользы для всего человеческого общества. Немецкий философ – идеалист Г. Лейбниц обосновывал право завещать свое имущество бессмертием души. Г. Гегель считал, что в основу наследственного права должны быть положены нравственные начала, вытекающие из интересов семьи. Наследственное имущество он рассматривал как совместное имущество всех членов семьи. Глава семьи является лишь представителем семьи в гражданском обороте. Справедливо только наследование по закону, когда наследство не выходит за пределы семьи.

По вопросу о том, каким должно быть наследственное право, идеологи высказывали различные точки зрения. Однако в главном у них не было расхождений. Все они оправдывали переход от поколения к поколению частной собственности, и никто из них не затрагивал социальной сущности наследования.

Наследственное право развивалось в зависимости от экономических, политических и других условий жизни общества. Хотелось бы отметить истоки наследственного права.

Первобытный строй – первая в истории человечества общественно – экономическая формация. Он со временем переродилась в матриархат, который дошел до развитого. В целях укрепления экономической основы родовой общины обычай не допускал выхода имущества умершего за пределы рода. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственникам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования погребались вместе с их владельцем. Если умирала женщина, ее имущество поступало к детям и сестрам (но не братьям).

Одним из первых памятников права – свод законов Вавилонии. Это период царствования Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.). В нем нет прямого указания на допустимость наследования по завещанию, однако, согласно ст. 165 отец мог путем дарения увеличить долю одного сына за счет уменьшения наследственных долей других сыновей. При наличии достаточных к тому оснований отец мог "отвергнуть” своего сына, т.е. полностью лишить наследства (ст. 168 – 169). Закон Хаммурапи предусматривал, что после смерти родителей к наследованию призывались их сыновья. Наследственное имущество делилось между ними поровну. В этом случае наследники были обязаны обеспечить своих сестер приданым при выходе замуж. При отсутствии сыновей к наследованию призывались дочери умершего. Жена покойного наследовала вместе с сыновьями. Кроме наследственного имущества она получала и свое приданное. Внуки умершего призывались к наследованию лишь в том случае, если их отец не дожил до открытия наследства.

В Афинах о наследовании по завещанию впервые упоминается в законодательстве Солона (VI век до н.э.). Права завещателя здесь несколько ограничены. Завещать мог лишь мужчина, не имеющий сыновей. Отец, имеющий детей мужского пола, усыновленные, а также женщины не могли завещать.

Наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя содержится в римском праве. Римское право в своем развитии пережило эпоху республики, эпоху империи и эпоху поздней империи.

Римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных изменений. Римское право оказало огромное влияние и значение для наследственного права в целом.


1.2 Законодательство, регулирующее наследственные правоотношения

Наследственное законодательство – это система правовых актов (а также норм и права), которые регулируют отношения по наследованию. Законодательство о наследовании распространяется на отношения, которые:

  • предшествуют открытию наследства;

  • возникают в момент открытия наследства;

  • возникают в ходе реализации наследственных прав, их юридического оформления и защиты.

Законодательство о наследовании включает в себя нормы:

  • гражданского права;

  • процессуального законодательства;

  • финансового законодательства и других отраслей права.

Наследственное законодательство СССР было представлено разделами «Наследственное право», которые содержались:

В основах гражданского законодательства Союза ССР и других республик (с изменениями на 26 января 1996 года), принятых Постановлением Верховного Совета СССР от 31 мая 1991 года;

Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.

В 1991 г. были приняты Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик, один из разделов которых (VI) был посвящен наследственному праву. Основы вступили в действие на территории РФ с 3 августа 1992 года в части, не противоречащей Конституции РФ и законодательным актам, принятым после 12 июля 1990 года.

Общей нормой наследственного права РФ является то, что право наследования гарантировано Конституцией РФ 1993 года (ст. 35, п. 4).

Конкретные же нормы наследственного права содержаться в отраслевых законодательствах (гражданском, процессуальном и т.д.) и определяют основание, условия и порядок наследования.

Основным законодательным актом в области наследования на сегодняшний день является раздел V «Наследственное право» ГК РФ 2002 г.

Другими источниками правового регулирования наследственных отношений являются:

  • статьи 36 (п.1) и 60 (п.3) Семейного кодекса РФ (с изменениями на 2 января 2000 года);

  • нормы наследственного права, содержащиеся в законах об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах»);

  • Нормы о наследовании, включенные в законодательные акты, определяющие статус производственных и потребительских кооперативов, хозяйственных обществ, товариществ (например, Закон РФ «Об акционерных обществах»).

Законодательство о нотариате включает в себя нормативные акты, регулирующие отношения по наследованию. Они содержаться в следующих документах:

- Закон РФ «Основы законодательства РФ о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462 – 1.

- Закон РФ «О государственной пошлине» (в редакции от 31 декабря 1995 года, с изменениями и дополнениями на 13 апреля 1999 года) от 9 декабря 1991 года № 2005 – 1.

- Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» (с изменениями и дополнениями на 27 января 1995 года) от 12 декабря 1991 года № 2020 – 1.

- Методических рекомендациях по совершенствованию отдельных видов нотариальных действий нотариусами РФ (утверждены приказом Минюста РФ от 15 марта 2000 года № 91);

- инструкциях Министерства РФ по налогам и сборам по применению законов.

Применение норм законодательства о наследовании также регулируют постановления:

  • Конституционного Суда РФ;

  • Пленумов Верховного Суда РФ;

  • Высшего Арбитражного Суда РФ;

  • Пленумов Верховного Суда СССР (некоторые постановления).

Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также другим обстоятельствам.


1.3 Основные понятия и категории наследственного права

Наследование в современных рыночных условиях необходимо понимать в двух смыслах – в широком и более узком.

В широком смысле наследование означает переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к другому лицу. В этом понимании мы должны различить наследование по закону и по завещанию.

В узком смысле понятие «наследование» означает естественное преемство в соответствии с законом имущественных прав и обязанностей лица, которые состояли с наследодателем в определенных родственных отношениях.

Главный объект наследования – это имущество покойного в общем смысле, т.е. то, что являлось его частной собственностью, а также его имущественные и неимущественные права и обязанности. Только с учетом современной действительности, распространения брачных договоров при заключении браков имущество рассматривается с позиции личной собственности. Говоря о наследовании, законодатель учитывает, что каждая личность при жизни имела то или иное имущество, и предоставляет ему возможность свободно распорядиться им двумя способами. Первый – составление завещания, в котором выражается желание наследодателя, кому и какой объем прав передать на конкретное имущество. Второй способ – наследование по закону.

Наследование - это переход после смерти лица его имущественных прав и обязанностей к иным лицам, чей круг определен завещанием покойного или правилам наследования по закону.

При наследовании наследственное имущество скончавшегося члена семьи переходит к оставшимся членам семьи для обеспечения их жизни.

В наследственное имущество могут входить разнообразные права и обязанности наследодателя: право частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность).

Основные принципы наследования:

  1. основанием открытия наследства признается смерть лица;

  2. время открытия наследства наступает с момента смерти наследодателя;

  3. место открытия наследства соответствует месту жительства наследодателя или месту нахождения его имущества;

  4. наследственное имущество включает в себя как имущественные права, так и обязанности, которыми наследодатель обладал на момент смерти;

  5. лица, которые могут призываться к наследованию;

  6. лица, которые не могут призываться к наследованию.

Основная задача при наследовании в современных рыночных отношениях – это сбалансирование противоречия между зависимостью семьи и ее членов от принадлежащего каждому из них права собственности и свободой распоряжения этим правом собственности.

Универсальное правопреемство – это волеизъявление наследника о неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя (принятие полной ответственности в отношении долговых обязательств наследодателя за счет собственного имущества). Универсальное правопреемство ведет к утрате обособленности наследственного имущества, и оно смешивается с собственным имуществом наследника.

Неизменный вид при наследовании означает, что никто не может поменять наследство, изменить его, что – либо добавить или, наоборот, что – либо из него изъять. Наследство должно оставаться в неизменном виде, до того момента, пока оно официально не перешло к лицам, которые стали наследниками.

Моментом универсального правопреемства считается время, в которое произошла смерть наследодателя.

Круг наследников, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества будут определяться законодательством, действующим на день открытия наследства. Все исключения из правил возможны только на основании законодательства.

Вопросы наследования регулируются ГК (третьей частью), другими законами и нормативными актами.

Основания наследования. Начиная говорить об основаниях наследования, остановимся на таких двух моментах:

  1. каждый человек имеет свою индивидуальную собственность, свое индивидуальное имущество. Он поддерживает свою жизнь за счет собственного имущества. Жизнь почти каждого человека протекает в семье, и индивидуальное имущество каждого члена семьи служит поддержанию совместной жизни;

  2. каждый может свободно распоряжаться своей собственностью, в том числе после своей смерти.

Институт наследования связывает эти два момента.

Итак, основанием осуществления наследования являются:

  1. наследование по завещанию;

  2. наследование по закону.

Институты наследования по закону и по завещанию исходят из основ римского частного права. Наследование по завещанию в римском праве было главным инструментом защиты права, объявления воли. Воля играла в завещании наивысшую роль, поскольку эта последняя воля была неподкупной и неподдельной. Это свидетельство о намерении, односторонняя сделка. В раннем римском праве существовала так называемая наследственная трансмиссия и применялась она в том случае, когда наследник не смог принять наследство по каким – либо причинам. Тогда открывалось наследство по закону.

Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства). Ни одна социальная общность независимо от того, является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно услышать, что вновь образованное юридическое лицо «унаследовало» долги своего предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия, на базе которого оно образовано).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дееспособным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание-это сделка, которая совершается действием лица, желающим распорядится наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п.2 ст. 21 ГК РФ) или эмансипированы (ст. 27 ГК РФ), поскольку они становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание.

Лица частично дееспособные (ст. 26 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК РФ) завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям, предусмотренным ст. 177 ГК РФ. Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при решение вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.

Наследодателем признается лицо после смерти, которого осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ, в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации.

Круг наследников по закону определяет закон, круг наследников по завещанию – завещание. Отметим прежде всего, что если наследодателем может быть только физическое лицо, то наследниками могут быть как физические лица, так и юридические лица. В ст. 1116 ГК РФ определен круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Это:

  1. граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;

  2. зачатые при жизни наследодателя и родившиеся в живых после открытия наследства;

  3. лица, указанные в завещании;

  4. юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;

  5. Российская Федерация – по завещанию;

  6. Субъекты Российской Федерации – по завещанию;

  7. Муниципальные образования – по завещанию;

  8. Иностранные государства – по завещанию;

  9. Международные организации – по завещанию;

  10. Российская Федерация (выморочное имущество) – наследование по закону.

Как видим, здесь законодатель указывает на десять основных позиций.

На первое место ставятся лица, находящиеся в живых на день открытия наследства. Имеются в виду лица, которые могут стать наследниками как по завещанию, так и по закону.

Говоря о лицах, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства, необходимо учитывать срок зачатия. Как известно, ребенок может родиться и через семь месяцев и через девять после зачатия. Поэтому не практике применяется следующее правило: ребенок является наследником, если родился в течение 300 дней с момента смерти супруга. Кроме того, мать ребенка могла не состоять в браке с наследодателем либо быть с ним в разводе. В таких случаях применяются нормы гл. 10 Семейного кодекса (ст. 47, 48, 50, 52):

  • права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке;

  • происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается органом записи актов гражданского состояния на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств;

  • если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке;

  • в случае смерти лица, которое призвало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, предусмотренным процессуальным законодательством;

  • требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 Семейного кодекса, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка;

  • супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства.

Только ребенок, родившийся живым, может быть призван к наследованию.

Согласно гражданскому законодательству за малолетних, несовершеннолетних лиц, лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, сделки, связанные с принятием наследства, совершают их законные представители, попечители или опекуны.

В завещании указываются конкретные лица, которым наследодатель пожелал оставить свое имущество, и ими совсем не обязательно должны быть родственники. Здесь все зависит от воли умершего.

Кроме того, могут призываться к наследованию юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства. Если же ко дню открытия наследства юридическое лицо было ликвидировано, имущество наследодателя будет наследоваться по закону.

В статье учитывается и такая возможность, когда по завещанию к наследованию могут призываться РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, а также иностранное государство и международные организации.

Кроме того, имущество может перейти к РФ, когда оно ставиться выморочным.

В отношении всех лиц, которые могут призываться к наследованию, существует одно необходимое условие: они должны быть достойными наследниками.

Согласно ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследования, чьи действия были направлены против кого – либо из наследников, чьи действия были направлены против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (если эти обстоятельства были подтверждены в судебном порядке):

  1. пытались способствовать увеличению причитающейся им доли наследства;

  2. способствовать увеличению причитающейся им доли наследства;

  3. способствовали признанию их к наследованию;

  4. пытались способствовать призванию их к наследованию;

  5. способствовали признанию других лиц к наследованию;

  6. пытались способствовать признанию других лиц к наследованию;

  7. способствовали увеличению причитающейся другим лицам доли наследства;

  8. пытались способствовать увеличению причитающейся другим лицам доли наследства.

При этом законодатель делает исключение – граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования все же завещал имущество, вправе наследовать это имущество.

Недостойным наследником может быть призван наследник, который имеет право на обязательную долю в наследстве.

Одно из условий признания лица недостойным наследником – совершение им умышленного противоправного действия, т.е. действия должны содержать умысел, когда лицо осознавало их, предвидело и могло предвидеть возможность или неизбежность наступления неблагоприятных последствий, оно желало наступления таких последствий.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко времени открытия наследства.

Как видим, законодатель указывает на определенную категорию граждан, которые не вступают в наследство, но всех их объединяет одно – это судебное решение. Только суд может признать или не признать действия граждан противоправными.

На основании решения суда могут быть отстранены от наследования лица, которые злостно уклоняются от своих обязанностей по содержанию наследодателя. Это относится к родственникам, на которых лежит такая обязанность в силу закона. Законодатель делает упор не просто на уклонение, а на злостное уклонение.

Законодательство не допускает вступления в наследство лица, совершившего или намеривавшего совершить в связи с наследованием незаконные действия с целью получения недобросовестной выгоды. Это могут быть различные действия, которые направлены против наследодателя и его наследников, например:

  • покушение на жизнь наследодателя или его наследников либо намерение совершить подобное покушение;

  • не сообщение или не возбуждение дела в случае, если лицо располагало сведениями об убийстве наследодателя;

  • создание препятствий путем обмана или принуждения для составления наследодателем завещания, его отмены или изменения;

  • подделка, изменение, уничтожение или сокрытие завещания наследодателя;

  • иные противозаконные действия.

Все противозаконные действия против наследодателя, его наследников, установленные приговором суда, являются основанием для лишения права наследования.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что указанные действия должны быть установлены приговором суда и совершены умышленно. Если же лицо осуждено за совершение преступления по неосторожности, то указанное обстоятельство не может служить основанием для отстранения его от наследования.

Ст. 1112 ГК РФ дает основное понятие наследства. Но чтобы полностью разобраться, что же такое наследство, обратимся к первоисточнику, т.е. к римскому частному праву. Наследство в римском частном праве – это юридическое понятие, даже если отсутствует материальное содержание, допускающее увеличение или уменьшение имущества (увеличение допускалось главным образом за счет доходов). Любое наследство, даже если оно было принято позже, открывалось с момента смерти наследодателя. Наследство устанавливало преемство прав умершего другими лицами; это общее преемство активов и пассивов. Наследодатель без контроля распоряжался имуществом. Принятое наследство нельзя было отнять у наследника.

Современное определение понятия «наследство» раскрывает, что входит и что не входит в состав наследства, т.е. что возможно и что невозможно получить по наследству.

В состав наследства входят: 1) вещи; 2) иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности; 3) права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением случаев, предусмотренных п.3 ст. 1174 ГК РФ.

Не входят в состав наследства: 1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; 2) права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается; 3) личные неимущественные права и другие нематериальные блага; 4) государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которых распространяется законодательство о государственных наградах РФ.

Наследственное право вошло в третью часть ГК РФ не случайно, так как оно напрямую связано с имущественными и неимущественными отношениями. Наследственные имущественные отношения непосредственно регулируются гражданским правом (вещные, обязательственные, наследственные, семейные отношения).

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства. Согласно ст. 528 ГК РСФСР, временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Закон и судебная практика не придают значения часу и минутам смерти наследодателя. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством органов загса о смерти, извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства является место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценное имущество определяется исходя из его рыночной стоимости, ст. 1115 ГК РФ.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.

Имущественные отношения – отношения, которые возникают по поводу имущества, материальных благ.<.......>

Loading

Календарь

«  Апрель 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей
  • Новый фриланс 24